Как правильно вступить в наследство

На  настоящий  момент  отношения  по  наследованию  различных  видов  имущества регулируются частью 3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Часть 3 Гражданского  кодекса  Российской Федерации (далее  по  тексту — ГК  РФ) принята Государственной  Думой 1 ноября 2001 г., одобрена  Советом  Федерации 14 ноября 2001 г., подписана  Президентом  Российской  Федерации 28 ноября 2001 г. Текст  ч. 3 опубликован  в «Российской газете» N 233 от 28 ноября 2001 г., в «Парламентской газете» N 224 от 28 ноября 2001 г., в Собрании законодательства Российской Федерации N 49 от 3 декабря 2001 г., ст. 4552.
Согласно Федеральному закону от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» ч. 3 ГК РФ вводится в действие с 1 марта 2002 г.
До принятия ч. 3 ГК РФ при оформлении наследства использовались нормы Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., которые  существенно  ограничивали  число  граждан, которые могли бы считаться  наследниками  собственности, и  в  случае  отсутствия  близких  родственников  все имущество автоматически переходило в пользу  государства.
Новый  фундаментальный  закон  вносит  принципиальные  изменения  в  один  из  основных разделов  гражданского  права — наследственное  право. Они, хотя  и  косвенно, связаны  главным образом с переходом к рыночной экономике. Происходит имущественное расслоение, появляется много людей с ценным имуществом (особенно недвижимым имуществом), которые иногда ничего, кроме  него, не  имеют. Например, приватизация  квартир  сразу  делает  человека  обладателем
имущества большой стоимости (в провинциальном  городе это может быть 20 — 30 тыс. долл., в Москве даже 100 — 150 — 200 тыс. долл.). То же происходит при приватизации земли: приусадебных, дачных, садово-огородных участков. Что с этим имуществом будет после смерти собственника?
Нормы наследственного права, которые раньше мало кого интересовали, потому что наследовать было особенно нечего (очень небольшая категория людей имела действительно крупные вклады или другое имущество большой ценности), теперь стали актуальны для широкого круга граждан.
В ч. 3 ГК РФ по сравнению с ГК РСФСР количество норм о наследовании возросло более чем в два раза: раздел V содержит пять глав, объединенных в 76 статей, в то время как ГК РСФСР в разделе VII «Наследственное право» насчитывал всего 35 статей.
Достоинством  нового  Кодекса, несомненно, является  то, что  его  нормы  значительно развивают  и  конкретизируют  положения  прежнего  закона. Если  ранее  возникавшие  в  практике проблемы, вызванные  пробелами  в  законодательстве, приходилось  разрешать  с  помощью руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда или выводить то или иное положение исходя из смысла и «духа» закона, то сейчас ответы на многие вопросы можно найти в нормах ГК РФ.
В  действующем  Гражданском  кодексе  РФ  теперь  закреплен  тезис  об  универсальности наследственного правопреемства, выдвигавшийся еще юристами Древнего Рима. В соответствии с  ч. 1 ст. 1110 ГК  РФ «при  наследовании  имущество  умершего (наследство, наследственное имущество) переходит  к  другим  лицам  в  порядке  универсального  правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент», если из правил ГК РФ не следует иное.
Впервые дано  законодательное  определение  понятия  наследства, включающее  в  себя  не только принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи и иное имущество, но и имущественные права  и обязанности (ч. 1 ст. 1112 ГК РФ). Существенным следует признать уточнение о том, что «не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с  личностью  наследодателя, в  частности, право  на  алименты, право  на  возмещение  вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина…».
Для  наследственного  права  решающее  значение  имеет  вопрос  о  моменте  открытия наследства, поскольку именно на этот момент определяется состав наследства и отсчитывается срок, предусмотренный для принятия наследства (ч. 4 ст. 1152 ГК РФ) или отказа от него (ч. 2 ст. 1157 ГК РФ). В соответствии со ст. 1114 ГК РФ «днем открытия наследства является день смерти гражданина».
Предусмотрено  два  способа  принятия  наследства: путем  подачи  нотариусу  по  месту открытия  наследства  заявления  наследника  о  принятии  наследства  либо  заявления  о  выдаче свидетельства  о  праве  на  наследство  или  путем  совершения  действий, свидетельствующих  о фактическом принятии наследства (ч. 2 ст. 1153 ГК РФ). Данная норма содержалась в ГК РСФСР и стала традицией для наследственных правоотношений в России. Аналогичная норма (с поправкой на то, что наследник извещает районного судью) действует в Болгарии, Италии, Франции. Другая 2традиция  сложилась  в  Венгрии  и  ФРГ, где  наследник  получает  причитающееся  ему
наследственное имущество без совершения особых правовых действий по его принятию. Важное значение имеет законодательное определение последствий смерти граждан в один день — граждане, умершие  в  один  и  тот  же  день, считаются  в  целях  наследственного правопреемства  умершими  одновременно  и  не  наследуют  друг  после  друга. При  этом  к наследованию призываются наследники каждого из них (ч. 2 ст. 1114 ГК РФ).
В  ч. 3 ГК  РФ  существенно  расширен  круг  наследников  по  закону. Вместо  двух существовавших ранее очередей лиц по вступлению в наследство по закону их стало восемь:
— наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя;
— наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери;
— наследниками третьей очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя);
— наследниками четвертой очереди являются прадедушки и прабабушки наследодателя;
— наследниками  пятой  очереди  являются  дети  родных  племянников  и  племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
— наследниками шестой очереди являются дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные  правнуки  и  правнучки), дети  его  двоюродных  братьев  и  сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);
— наследниками  седьмой  очереди  являются  пасынки, падчерицы, отчим  и  мачеха наследодателя;
— наследниками  восьмой  очереди  являются, при  отсутствии  родственников, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.
Институт наследования по завещанию, которому в ч. 3 ГК РФ посвящена отдельная глава, в целом подвергся существенным изменениям. Новеллой является ст. 1118 ГК РФ, определяющая момент, с которого возникает у гражданина право на составление завещания. Ранее этот вопрос не был  урегулирован  законодательством, в юридической литературе  высказывались  различные рекомендации  на  этот  счет. Одни  авторы  допускали  возможность  составления  завещания несовершеннолетними  в  возрасте  от 14 до 18 лет, которые  уже  могли  быть  обладателями собственного  имущества, другие  считали, что  правом  завещать  наделены  только совершеннолетние. ГК  РФ  пошел  по  третьему  пути, установив, что «завещание  может  быть совершено  гражданином, обладающим  в  момент  его  совершения  дееспособностью  в  полном объеме» (ч. 2 ст. 1118). По  общему  правилу  полная дееспособность  у  гражданина  возникает  в возрасте 18 лет. Однако  не  исключен  вариант  приобретения  полной  дееспособности несовершеннолетними. ГК  РФ  предусматривает  две  такие  возможности: вступление  в  брак  до достижения 18-летнего возраста (ч. 2 ст. 21 ГК РФ) и эмансипация (ст. 27 ГК РФ). Что же касается ограниченно  дееспособных  граждан, которые  признаны  таковыми  вследствие  злоупотребления спиртными  напитками  и  наркотическими  средствами (ст. 30 ГК РФ), то  из  смысла  приведенной нормы можно вывести невозможность составления завещания указанными лицами.
Особо подчеркивается личный характер завещания: не допускается совершение завещания через представителя (ч. 3 ст. 1118 ГК РФ). Совершение завещания двумя или более гражданами не  допускается (ч. 4 ст. 1118 ГК  РФ). Под  принципом  свободы  завещания  понимается  право завещателя «по  своему  усмотрению  завещать  имущество  любым  лицам, любым  образом определить  доли  наследников  в  наследстве, лишить  наследства  одного, нескольких  или  всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения», а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные  правилами  ГК  РФ  о  наследовании, отменить  или  изменить
совершенное  завещание (ч. 1 ст. 1119). Свобода  завещания  проявляется  также  и  в  том, что  в соответствии  со  ст. 1120 ГК  РФ «завещатель  вправе  совершить  завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем».
Прежде ГК РСФСР о подобной возможности умалчивал. Государство может теперь претендовать на имущество умершего только в том случае, если у  него  вообще  отсутствуют  родственники  или  все  родственники  отказались  от  получения наследства.
Законодателем четко прописан приоритет  завещания над наследованием по  закону. В ст. 1111 ГК РФ определено, что наследство по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Завещатель  вправе  по  своему  усмотрению  завещать  имущество  любым  лицам, любым  образом  определить  доли  наследников  в  наследстве, лишить  наследства  одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения. Каждый имеет
право  завещать  имущество  любому  другому  человеку, однако  несовершеннолетние  или нетрудоспособные  дети  наследодателя, его  нетрудоспособные  супруг  и  родители, а  также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют независимо от содержания  завещания 3не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
Введены  новые формы  завещания. Впервые  предлагается  использовать  так  называемое устное  завещание, которое  признается  действительным, если  завещатель  находился  в чрезвычайных  обстоятельствах, угрожавших  его  жизни. В  настоящее  время, к  сожалению, это перестало быть редкостью. Люди часто оказываются в условиях, когда они лишены возможности вообще  что-либо  предпринять  в  отношении  своего  имущества, и  закон  намеревается  дать  им возможность этим имуществом распорядиться устно, если есть по крайней мере два свидетеля, которые  могут  подтвердить  последнюю  волю  завещателя (эта  норма  действовала  еще  в
средневековом праве европейских стран).
Надо  сказать, что  нотариальная  форма  завещания  остается  основной, хотя  были предложения перейти на так называемое олографическое завещание (т.е. простое письменное), сделав  его  основной  формой. В  итоге  по-прежнему  в  качестве  основной  формы  сохранено нотариально  удостоверенное  завещание. Такое  решение  было  принято, чтобы  избежать недоразумений  при  разделе  наследства, споров  о  подложных  завещаниях, всякого  рода преступлений, связанных  с  этим, и  т.д. Но  среди  нотариальных  завещаний  введено  так называемое закрытое завещание. Раньше, когда вы приходили к нотариусу составлять завещание, вы должны  были либо  принести  готовый  текст, либо  написать  его  в  нотариальной  конторе. По желанию  клиента  нотариус  мог  сам  составить  требуемый  документ. Закрытое  завещание
передается  завещателем  нотариусу  в  запечатанном  конверте, должностное  лицо  просто удостоверяет получение этого закрытого завещания, и оглашено оно будет только после смерти завещателя. Тем  самым  немного  расширяется (не  юридически, а  морально) свобода распоряжения  своим  имуществом: завещатель может изложить  свою  волю  так, что  заранее  об этом  никто  не  узнает. ГК  РФ  гарантирует  полную  тайну  завещания, о  котором  знает  только завещатель.
Уменьшен размер так называемой обязательной доли, т.е. той части наследства, которой не могут  быть  лишены  несовершеннолетние  и  другие  нетрудоспособные  наследники. В  нашем законодательстве  она  уменьшалась  постепенно. Ранее  она  была  равна  доле, полагавшейся наследнику по закону. В Основах гражданского законодательства 1961 г. она была уменьшена до 2/3 законной доли. Теперь она составляет 1/2 доли, которая причитается наследнику по закону.
Это означает, что несовершеннолетний или даже совершеннолетний, но нетрудоспособный законный  наследник, несмотря  на  содержание  завещания, получит  хотя  бы  половину  того имущества, которое он получил бы, если бы завещания не было.
Достаточно  четко  определен  круг  случаев, когда  наследственное  имущество  оказывается выморочным и это имущество может принять государство. Это случаи, когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все наследники отказались от наследства.
Ряд заслуживающих осмысления новелл предусмотрен и в нормах об отказе от наследства или от завещательного отказа. Так, отказаться от наследства можно и после принятия наследства, т.е. акт  принятия  наследства  можно  и  отозвать, но  лишь  в  пределах  срока  для  принятия наследства, который составляет шесть месяцев. Что же касается отказа от наследства, то он по-прежнему является безотзывным.
Возможен  отказ  от  наследства  и  через  представителя, если  в  доверенности  специально предусмотрено право на такой отказ. Однако для отказа законного представителя от наследства доверенности  не  требуется. В  то же  время для  отказа  от  наследства  опекун должен  получить предварительное разрешение органа опеки и попечительства. По общему правилу не допускается отказ от части наследства. Но если наследник призывается к наследованию как по закону, так и по
завещанию, то он может отказаться от наследства, причитающегося ему не только по обоим этим основаниям, но и по одному из них. Если отказополучатель является одновременно наследником, то он может и получить завещательный отказ, и принять наследство, либо отказаться и от того, и от другого, либо, наконец, отказаться лишь от чего-то одного.
В  числе  мер  по  охране  наследства  и  управлению  им  обратим  внимание  на  следующее:
входящие  в  состав  наследства  наличные  деньги (валюта) вносятся  в  депозит  нотариуса, а валютные ценности, изделия из драгоценных камней и металлов и ценные бумаги, не требующие управления  ими, передаются  банку  достаточно  высокой  степени  надежности  для  хранения  по договору в предусмотренном порядке.
Если  в  составе  наследства  имеется  имущество, требующее  не  только  охраны, но  и управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, ценные  бумаги, исключительные  права  и  тому  подобное), нотариус  в  качестве учредителя  доверительного  управления  заключает  договор  доверительного  управления  этим имуществом.
Представляют  интерес  и  положения  ч. 3 ГК  РФ  о  праве  кредиторов  предъявлять  свои требования  принявшим  наследство  наследникам. Следует  отметить, что  законодатель  не 4предусматривает  сохранение шестимесячного, пресекательного  по  своей юридической  природе (т.е. истечение которого прекращает право кредиторов требовать долг наследодателя), срока для предъявления кредиторами претензий по долгам наследодателя.
Глава 65 ч. 3 ГК РФ посвящена особенностям наследования отдельных видов имущества, т.е. тех видов, которые нуждаются в дополнительном правовом регулировании (предприятие, пай в кооперативе и другие).
По-видимому, новые нормы наследственного права не уменьшат остроты споров, связанных с  разделом  наследства. Пока  самым  крупным  наследством были дача  или  автомобиль, споров было немного, если иметь в виду число этих споров по отношению к числу наследств, которые открывались  и  переходили  от  наследодателя  к  наследникам. Но  чем  более  ценным  будет наследство, тем больше разгорится споров. Поэтому и увеличилось число правил, регулирующих раздел наследства. Это неизбежно, это плата за переход к другому общественному строю.
Наследникам  дается  возможность  добровольно  договориться  между  собой  о  разделе наследства, и если они заключат соглашение (в письменной форме), то и свидетельство о праве на наследство будет выдаваться в соответствии с ним. Например, трем родственникам завещано имущество в равных долях, но выясняется, что поровну разделить его невозможно, потому что оно состоит  из  дома, который  не  поддается  разделу, семейных  драгоценностей  и  т.п. Наследники смогут не делить каждый предмет на части, а договориться, кому и что из наследства достанется и на  каких  условиях. Это  ощутимо  облегчит  жизнь  наследников, даст  им  возможность  избежать долгих, сложных и крайне утомительных судебных процессов.
Однако  такое решение не бесспорно, поскольку наследники в  какой-то мере отступают от воли  наследодателя. Когда  заключается  соглашение  относительно  раздела  имущества, доставшегося наследникам по закону, этого не происходит, так как воля наследодателя не была зафиксирована в завещании. Если же такое соглашение заключается в противоречии завещанию, где  было  четко  указано, кому  что  завещано, то  это  можно  расценить  и  как  искажение  воли наследодателя. Но в любом случае у наследников остается возможность не следовать буквально сказанному в завещании, только добиваться этого придется более сложным путем.

код для вставки на форум - bbCode:
код для вставки - HTML:

Рекомендуем: